Объекты патентного права и промышленный образец

Объекты патентного права

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для того чтобы результат творческой деятельности признавался объектом патентного права, он должен обладать свойством патентоспособности.

Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением или плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию. Органом, осуществляющим акт признания новшества в качестве изобретения, является федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности — Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Изобретение

Согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение считается новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Общедоступными в соответствии с п. 26.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение

Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Приоритет может также устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (так называемый конвенционный приоритет), если заявка на изобретение поступила в Роспатент в течение двенадцати месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, то этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, обязан сообщить об этом в Роспатент и представить в Роспатент заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства — участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

В ст. 1381, 1382, 1383 ГК РФ предусмотрены и иные правила установления приоритета изобретения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Ключевым в данном критерии является определение термина «специалист».

Фигура специалиста носит гипотетический характер, является юридической фикцией и служит объективным масштабом для оценки как неочевидности изобретения, так и творческого характера деятельности. Некоторые разъяснения по данному поводу содержатся в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве, согласно которой специалистом в определенной области техники может считаться специалист-прак- тик (для некоторых областей техники — группа специалистов) средней квалификации, обладающий общеизвестными сведениями в области техники и, кроме того, имеющий доступ к полному уровню техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной деятельности.

В соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ не считаются изобретениями: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Однако возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений: сортам растений и породам животных, биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологиям интегральных микросхем (п. 6 ст. 1350).

Кроме того, согласно п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав, в том числе прав на изобретения: способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Специально выделяются законом секретные изобретения, особенности правовой охраны которых предусмотрены в § 7 гл. 72 ГК РФ.

Основной особенностью предоставления правовой охраны секретным изобретениям является то, что выдача патента и государственная регистрация изобретения осуществляются не Роспатентом, а иными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (Министерством обороны РФ, МВД, ФСБ и др.) с соблюдением правил законодательства о государственной тайне.

Полезная модель

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (в п. 1 ст. 1351 Г К РФ).

Условиями патентоспособности полезной модели являются ее новизна и промышленная применимость. На полезные модели распространяется конвенционный приоритет, на условиях аналогичных приоритету изобретения, с небольшими отличиями (в частности, сроках подачи заявки в Роспатент).

В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей:

  • решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей (подп. 1 п. 5 ст. 1351);
  • топологиям интегральных микросхем (подп. 2 п. 5 ст. 1351).

В качестве примера полезной модели, запатентованной в Корее, можно привести, конструкцию зажигалки, скомбинированной с открывалкой для пивных бутылок. Не имея изобретательского уровня, данное новшество обладает промышленной применимостью и может приносить прибыль обладателю охранного документа на него.

В России, в частности, защищены патентами на полезную модель механические противоугонные устройства, системы охранной сигнализации и многие другие устройства.

Промышленный образец

В соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленные образцы служат средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности. Соответствия изделия достижениям науки и техники, надежности, долговечности и экономичности в настоящее время недостаточно для того, чтобы изделие было конкурентоспособным. Необходимо, чтобы оно удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, изящества отделки, эргономики (т. е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта задача решается с помощью художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных образцов.

Содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, телевизора, игрушки, мебели и т. п. Промышленный образец также существенно отличается от произведения искусства, поскольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на промышленный образец поступила в Патентное ведомство в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

  • обусловленные исключительно технической функцией изделия (подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ);
  • объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений (подп. 2 п. 5 ст. 1352);
  • объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ (подп. 3 п. 5 ст. 1352).

www.grandars.ru

Право промышленной собственности

Традиционно результаты творческой деятельности разделяют на две основные группы. Если п е р в о й группе относятся результаты интеллектуальной деятельности, касающиеся духовного мира людей (произведения литературы, науки, искусства, исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио — и телевещания и прочее), то до второй группы включают те результаты творческой деятельности, которые принято называть промышленной собственностью, то есть, речь идет о:

— изобретения и полезные модели;

— знаки для товаров и услуг;

— нераскрытая информация, в том числе секреты производства.

Право промышленной собственности — это совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в процессе создания, оформления и использования результатов научно-технического творчества, правовым режимом использования этих объектов и защитой прав авторов и патентообладателей.

К источникам права промышленной собственности относится Конституция Украины (статьи 41, 54), ГК Украины (глава 39), законы Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на сорта растений», международные соглашения, к которым присоединилась Украина — Парижская конвенция об охране промышленной собственности (1883 г.), Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и другие.

Научным открытием является установление неизвестных раньше, но объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, которые вносят коренные изменения в уровень научного познания (ст. 457 ГК).

Не является открытием научная догадка, гипотеза.

а) это результат творческого труда в сфере объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, а не просто техническое решение;

б) имеет экспериментальное или теоретическое подтверждение;

в) результат должен быть неизвестным ранее не только в районе, области или стране, но и в мировой науке;

в) вносит коренные изменения в уровень познания, является базой для создания изобретений.

Автор открытия имеет право предоставить ему свое имя или специальное название (Закон Бойля — Мариотта, Джоуля Ленца).

Так, открытием является установление ранее неизвестного 104 элемента периодической таблицы Менделеева; доказанности, что в некоторых металлах и сплавах при определенной температуре исчезает электросопротивление. Не все открытия пользуются правовой охраной, предусмотренной главой 38 ГК Украины, которая регулирует отношения, связанные с правом интеллектуальной собственности на научное открытие. То есть в этой главе не говорится о географические, археологические, палеонтологические открытия, открытия место рождения полезных ископаемых и тому подобное.

Открытие может быть сделано и случайно. Примером этого может быть открытие немецким физиком К.Рентгеном особых лучей, которые он назвал «X — лучом».

Изобретение — это технологическое (техническое) решение, отвечающее условиям патентоспособности, то есть:

а) новым (то есть отсутствуют какие-либо сведения в мире, которые являются общедоступными до даты приоритета. Секретная служебная информация при определении понятия новизна в расчет не берется);

б) имеет изобретательский уровень (то есть действительно является вкладом в научный и научно-технический прогресс, а не выступает как обычная инженерная разработка;

в) промышленно пригодным для использования (то есть практическая возможность использовать изобретение в определенной сфере. Так, «техническая разработка», как из стула делать табуретки не является промышленно применимой для использования).

Объектом изобретения может быть;

— применение ранее неизвестного продукта или способа по новому назначению.

Правовая охрана над изобретению, который не только соответствует условиям патентоспособности, но и не противоречит общественным интересам, принципам гуманизма и морали.

Пожалуй последнее требование станет препятствием для патентования таких изобретений, как разрывные пули «дум-дум», «шаровые» бомбы, противопехотные «мины-попрыгунчики» и прочая подобная оружие и боеприпасы, использование которых противоречит правилам и обычаям ведения войны.

Не подпадают под понятие изобретения:

o открытия, научные теории и математические методы;

o методы организации и управления хозяйством;

o планы, условные обозначения, расписания, правила;

o методы выполнения умственных операций;

o компьютерные программы;

o результаты художественного конструирования;

o топографии интегральных микросхем;

o сорта растений и породы животных.

Полезная модель — это новое и промышленное пригодное конструктивное исполнение устройства.

Приоритет, авторство и право собственности на изобретение удостоверяются специальным охранным документом — патентом, а на полезную модель — декларационным патентом, то есть в Украине предусмотрена патентная форма охраны объектов промышленной собственности.

Не могут получить правовую охрану в рамках патентного права: открытия, научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; планы, условные обозначения, расписания, правила; топографии интегральных схем; сорта растений и породы животных.

Субъектами патентного права являются авторы изобретений и полезных моделей (изобретатели), а также авторы промышленных образцов, которые являются физическими лицами. Субъектами также могут быть патентообладатели — физические и юридические лица, которые не являются авторами, однако получили отдельные патентные права по закону или договору.

Защита прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Приобретение права интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец удостоверяется патентом. Любое использование защищенных патентом изобретения, полезной модели, промышленного образца (изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение запатентованного продукта в хозяйственный оборот) без согласия патентоволодільця, является нарушением патентных прав.

По требованию владельца патента нарушение права интеллектуальной собственности должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу патента причиненные убытки. Требовать восстановления нарушенных прав владельца патента может также лицо, которое приобрело лицензию, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

Споры, связанные с нарушением прав и интересов патентообладателей, рассматриваются судом, в частности, споры о:

— авторство на промышленный образец;

— установление владельца патента;

— нарушение имущественных прав владельца патента;

— заключение и выполнение лицензионных договоров;

Способы защиты вытекают из общих положений гражданского законодательства либо указанные непосредственно в лицензионном договоре (взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора и т. п.).

самым Распространенным способом защиты патентных прав является требование патентоволодільця о прекращении нарушения. Обязанность доказывания нарушения патентных прав возлагается на патентоволодільця. Суд может обязать нарушителя прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производство продукта запатентованным способом. Такие действия считаются контрафактными и е самым серьезным нарушением прав патентоволодільця.

Дела, связанные с защитой права интеллектуальной собственности достаточно распространены в судебной практике, и в то же время, довольно сложные. Так, известная певица обратилась в суд с просьбой запретить макаронной фабрике использовать как название макарон слово «Тая», поскольку это является сценическим именем певицы. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что в основе названия положено имя директора фабрики. После ряда неоднозначных решений в удовлетворении иска было отказано.

studbooks.net

Право промышленной собственности

Право промышленной собственности включает: 1) право на изобретение; 2) право на полезную модель; 3) право на промышленный образец; 4) право на знак для товаров и услуг; 5) право на рационализаторское предложение. Право на изобретение — право, которое возникает у автора в звязку с техническим решением в любой отрасли общественно полезной деятельности, является новым, имеет изобретательской уровень и быть пригодным для использования. Право на полезную модель — право, которое возникает у автора в звязку с новым конструктивным выполнением устройства, которое является промышленно пригодным.

Отношения, повязани с правами на изобретение и полезную модель регулируются ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели» от 15.12.93. В подтверждение права на изобретение и полезную модель выдается патент. Право на промышленный образец — это право, которое возникает у автора в отрасли художественного конструктуювання. Обектом этого права могут быть форма (дизайн), рисунок, розфарбування или их сочетания, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначенные для эстетичных для эргономичных потребностей. Также подтверждается патентом.

Защита права владельца патента на промышленный образец осуществляется в соответствии с ЗУ «Об охране прав на промышленные образцы» от 15.12.93. В случае посягательства на права владельца патента владелец может обратиться в суд и требовать защиту прав, возмещения моральных или материальных убытков. Право на знак для товаров и услуг имеет целью право на использование обозначения, за которым товары и услуги отличаются от других однородных товаров и услуг. В подтверждение этого права выдается свидетельство. Регулируется ЗУ «Об охране прав на знаки для товар и услуг» от 15.12.93. Рационализаторское предложение — это предложение, которое является новым и полезным для предприятия и предусматривает создание или изменение технологий, методов производства, составлю материалов и тому подобное. Регулируется Указом Президента «О временном положении о правовой охране обектив промышленной собственности и рационализаторских предложений в Украине», действует частично, от 18.09.92. В подтверждение этого права выдается свидетельство.

yurist-online.com

Основополагающие понятия

1. Основополагающие понятия интеллектуальной собственности

1.1 Что такое «интеллектуальная собственность»?

В обиходе интеллектуальной собственностью часто называют то, что создается человеком в результате его интеллектуальной творческой деятельности. Так называют научные и литературные произведения, изобретения, программы для ЭВМ, телепередачи, бизнес-планы, технологические секреты и многие другие плоды умственного труда.

Является ли правильным такое употребление понятия «интеллектуальная собственность»?

Вероятнее всего многие ответят на этот вопрос утвердительно. Ведь то, что создано индивидуумом в результате интеллектуальной творческой деятельности должно принадлежать ему, а, следовательно, является его интеллектуальной собственностью.

Однако юристы такое толкование признают некорректным. Они предпочитают опираться не на логику бытового мышления, а на определение, содержащееся в Конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС / WIPO). Конвенция предлагает под интеллектуальной собственностью понимать права, относящиеся к результатам интеллектуальной творческой деятельности человека. Сами же результаты — упомянутые выше научные и литературные произведения, изобретения и программы для ЭВМ, телепередачи, бизнес-планы, технологические секреты и т.д., юристы называют объектами прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, Конвенция относит к интеллектуальной собственности права на средства индивидуализации товаров и товаропроизводителей, например, права на товарные знаки и фирменные наименования — также являющиеся объектами прав интеллектуальной собственности.

Наконец, согласно Конвенции к интеллектуальной собственности относятся права на защиту от недобросовестной конкуренции. Таким образом, в соответствии с официальным определением ВОИС / WIPO понятие «интеллектуальная собственность» следует рассматривать как собирательное, охватывающее права, относящиеся к результатам интеллектуальной творческой деятельности человека, к средствам индивидуализации товаров и товаропроизводителей и к защите от недобросовестной конкуренции.

Однако во многих странах, в том числе и в России, к интеллектуальной собственности традиционно относят только исключительные, т.е. монопольные права на использование объектов интеллектуальной собственности.

Исключительное право позволяет его обладателю не только использовать принадлежащий ему объект, но и запрещать или разрешать кому-либо использовать его.

Исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности может принадлежать физическому лицу, юридическому лицу, а в отдельных случаях даже государству.

Исторически сложилось так, что законодательство, относящееся к правам интеллектуальной собственности, во всем мире развивалось по двум направлениям: как законодательство об авторском праве и как законодательство о промышленной собственности.

Это разделение сохраняется и в настоящее время, в связи с чем принято говорить, что интеллектуальная собственность включает в себя две сферы прав — права промышленной собственности и авторские права.

1.2 Что такое «промышленная собственность»?

Тот, кто первый раз сталкивается с понятием «промышленная собственность», как правило, думает, что речь идет о собственности промышленных предприятий, к которой могут относиться здания цехов, технологическое оборудование и т.п.

Однако такое буквальное толкование в юриспруденции не применяется.

Выше было отмечено, что понятие «промышленная собственность» входит в понятие «интеллектуальная собственность». Эти понятия соотносятся как видовое и родовое К промышленной собственности принято относить исключительные права на изобретения, полезные модели («малые изобретения»), промышленные образцы (дизайн или внешний вид промышленных изделий), товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и фирменные наименования.

Исключительные права на объекты промышленной собственности возникают не по факту создания объекта, а только в связи с его регистрацией в государственном реестре.

Эта особенность возникновения исключительных прав на объекты промышленной собственности является одним из принципиальных отличий охраны этих объектов от охраны объектов авторского права. Последние охраняются без регистрации с момента создания.

Россия имеет высокоразвитую проверочную систему охраны объектов промышленной собственности. Как и в других странах, в России ведутся государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, фирменных наименований. В государственные реестры обязательно вносятся сведения о самих объектах и об обладателях прав на эти объекты.

Обладателям прав выдаются охранные документы: патенты на изобретения, патенты на полезные модели, патенты на промышленные образцы, свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания и т.д. Охранные документы удостоверяют исключительное право обладателя охранного документа на использование зарегистрированного объекта промышленной собственности.

1.3 Зачем получают патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец?

В российском законодательстве отдельную группу объектов промышленной собственности составляют изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Эти объекты объединяет то, что правоотношения, возникающие в связи с их созданием, с предоставлением им правовой охраны и с их использованием, регулируются в нашей стране одним — общим для этих объектов Патентным законом РФ. Этот закон впервые был принят в 1992 г.оду, а затем дополнен и изменен в 2003 г.оду. Не смотря на то, что каждый объект имеет много своих особенностей, законом многие процедуры урегулированы для этих объектов единообразно, в частности все они охраняются патентами.

Патентами охраняются изобретения и полезные модели во всех областях человеческой деятельности, а также промышленные образцы — дизайн или внешний вид промышленных изделий.

Основная цель получения патента состоит в извлечении коммерческой выгоды. Как говорят специалисты в области патентного дела, патент может и должен приносить прибыль.

Иногда движущей силой получения патента являются только моральные факторы.

Но чаще всего лицо, желающее получить патент, имеет как моральные, так и материальные интересы.

Каким же образом документ, содержащий сведения об изобретении или в равной мере о полезной модели, о промышленном образце (далее — объекты), позволяет получить прибыль?

С получением патента его обладатель приобретает право монопольно использовать свой объект, а также право разрешать, либо запрещать всем другим лицам использовать охраняемый патентом объект. Эти права и являются основой коммерческого успеха патентообладателя.

1.3.1 Как заставить патент работать на Ваши материальные интересы?

Чтобы извлечь коммерческую выгоду, обладатель патента может сам организовать производство изделий, в которых используется запатентованный объект, например, изобретение, и получать прибыль от продажи этих изделий. Поскольку изобретение охраняется патентом, никто другой не сможет использовать его в производстве, а, следовательно, получать коммерческую выгоду от его использования. Это и дает преимущества патентообладателю на рынке товаров и услуг.

Кроме того, патент является средством повышения спроса на товар. Упоминание в рекламе «запатентованной технологии или продукта» создает у покупателя представление об уникальности и новизне рекламируемого изделия. Государственное признание, подтвержденное патентом, вызывает чувство доверия к товару.

Если патентообладатель сам не может организовать производство с использованием запатентованного объекта и извлекать из этого прибыль, он может предоставить другим право на его использование на возмездной основе. С этой целью можно выдать лицензию или уступить патент.

Существуют и другие более тонкие способы получения коммерческого результата с использованием системы патентования, которые обычно применяют в конкурентной борьбе крупные промышленные компании. Патентные отделы таких компаний разрабатывают стратегии патентования своих разработок, обеспечивающие им лидерство в марафоне удовлетворения потребностей рынка и, соответственно, в получении прибылей. Обычно сведения о применяемых стратегиях патентования не публикуются. Они составляют коммерческую тайну. Ярким примером успешного использования системы патентования является деятельность широко известной в мире фирмы «Сименс». Численность работников патентного отдела этой фирмы составляет около 400 человек. Вы можете найти очень много патентов этой фирмы на все объекты промышленной собственности в официальных бюллетенях многих стран мира.

1.3.2 Как патент удовлетворяет моральные интересы?

Не всегда патентование осуществляется только с целью получения материального результата.

Нередко движущей силой патентования является моральный фактор. Это желание изобретателя или дизайнера закрепить документально свое авторство. Ведь патент на изобретение, также, как и патенты на полезную модель и промышленный образец удостоверяет авторство изобретателя или дизайнера.

Кроме того, патент удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца. Это означает, что запатентованный объект обладает мировой новизной и, что никто в мире до автора запатентованного изобретения, полезной модели и промышленного образца не создавал такого же изобретения, полезной модели или промышленного образца. Приоритет — это первенство, а признание первенства имеет огромное моральное значение не только для изобретателя или дизайнера, но и для организации, где они работают, и даже для государства, если, конечно, изобретение или дизайн получают в дальнейшем общественное признание. Не зря до сих пор ведутся дискуссии — кто же изобрел радио: российский изобретатель Александр Степанович Попов или итальянский изобретатель — Гульельмо Маркони?

Возможность получить документ, удостоверяющий авторство и приоритет, для многих обладает большой притягательной силой, особенно для аспирантов, докторантов и соискателей. Для последних получение патента равносильно публикации в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней. При этом патент в отличие от обычной публикации подтверждает новизну полученного научного результата, что является залогом успешной защиты.

Это обстоятельство побуждает многих ученых, особенно тех, кто работает или предполагает работать над диссертацией, патентовать свои разработки.

Осознавая большую движущую силу моральных факторов для изобретателей, российский законодатель ввел в России охрану изобретений, относящихся к способам лечения, диагностики и профилактики. Это принципиально отличает российский патентный закон от аналогичных законов многих стран мира. Ведь установить факт использования такого объекта непросто. Это хорошо понимают врачи, которые патентуют свои разработки. Как правило, они преследуют совсем некоммерческие цели.

Учитывая то, что не только для врачей, но и для многих российских изобретателей, патентующих свои разработки, движущей силой патентования являются моральные факторы, особенно для изобретателей старшего поколения, законодатель, внося изменения в Патентный закон РФ в 2003 г.оду, установил для таких изобретателей процедуру беспошлинного патентования.

1.4 Зачем регистрируют Товарный знак, знак обслуживания и наименования мест происхождения товаров?

Другую группу объектов промышленной собственности составляют товарный знак, знак обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Эти объекты также объединяет один закон — Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», принятый в 1992 г., дополненный и измененный в конце 2002 г.ода.

О товарных знаках написано очень много книг и брошюр, статей и маленьких заметок. Товарный знак встречает нас повсеместно и постоянно привлекает к себе внимание. Он позволяет нам быстро находить интересующий нас товар (телефоны «Сименс», пиво «Балтика», водка «Столичная», конфеты «Красный Октябрь» и т.д.). Но при этом он живет своей, независимой от нас жизнью. Жизнь товарного знака создается его «хозяином» — владельцем товарного знака. Она может быть наполнена любовью, изменами и надеждами, интригами и работой, славой и безвестностью.

Товарный знак способен приносить миллиарды, если владелец заботится о его узнаваемости (Coca-cola) даже в том случае, если товар, который им маркируется, не имеет достойного качества.

Товарный знак можно выгодно продавать (кто только не производит сейчас водку «Кристалл»), а можно и потерять, если неправильно оформить права (лак для волос «Прелесть») или не использовать.

Бренд, марка, товарная марка, торговый знак, фабрично-заводская марка — как только не называют товарный знак в обиходе. Однако, у всей этой словесной экипировки смысл один — эти термины относятся к обозначениям на товарах, производимых владельцами товарных знаков.

Российское законодательство признает только термин «товарный знак», а если же речь идет о сфере услуг, то применяется термин «знак обслуживания».

Как объекты права «товарный знак» и «знак обслуживания» равнозначны, поэтому все, что будет изложено ниже в связи с товарными знаками, в равной мере распространяется и на знаки обслуживания. Наименование места происхождения товара — самостоятельный, специфический объект, мало востребованный практикой, поэтому ему не будем уделять такое же большое внимание, как товарному знаку.

Закон РФ «О товарных знаках …» дает следующее определение товарному знаку: это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В качестве товарных знаков применяют самые разнообразные обозначения:

— словесные, имеющие смысл, например, «Звезда», «Корона», и словесные, не имеющие смысла, т.е. словоподобные наборы букв, например, Виль-Бим-Дан;

— изобразительные, т.е. изображающие что-то конкретное, например, солнце, лужайку и корову, или представляющие собой абстрактную композицию из шаров и полосок;

— объемные, т.е. представляющие собой некоторую объемную форму, которая может быть стилизованным изображением реальных предметов, например, бутылки, или абстракцией;

— комбинированные, т.е. включающие изобразительные и словесные элементы, а иногда и объемные элементы;

— обонятельные, звуковые и цветовые, т.е. состоящие из одного или нескольких цветов товарные знаки. Эти разновидности встречаются очень редко.

Наиболее распространены словесные товарные знаки. Это объясняется тем, что они легко запоминаются благодаря тому, что их можно произнести. Если же словесное обозначение имеет смысл, пусть даже фантазийный, то его запомнить еще легче, например, «Красный октябрь».

Зачем же регистрируют товарные знаки?

В дополнение ко всему сказанному выше о товарном знаке следует теперь сказать главное: товарный знак — это труженик, который работает во благо своего обладателя, выполняя множество функций.

Хорошо раскрученный товарный знак стимулирует покупателя делать покупки. Мы подсознательно впитываем рекламную информацию и, обнаруживая на прилавке товар со знакомым обозначением, рефлекторно обращаем на него внимание. Такой товар мы воспринимаем как уже проверенный и потому с хорошим качеством. Проанализируйте ощущения, которые Вы испытываете, подойдя к полке супермаркета с бутылками разнообразного пива. Сначала ваш взгляд приостанавливается на знакомых по рекламе названиях и затем, если у Вас нет пристрастий, с большой степенью вероятности у вас возникает желание выбрать что-то именно из этого ассортимента.

Залогом успешной «деятельности» товарного знака, приносящей коммерческий результат его владельцу, являются два фактора:

— он должен быть легко запоминаемым и вызывать хорошие ассоциации с товаром, который он маркирует (это задача создателя товарного знака):

— владелец товарного знака должен умело использовать товарный знак в маркетинговой деятельности, в частности, при осуществлении рекламной компании.

К сожалению, производители товаров не всегда обращаются к консультациям профессионалов, разрабатывая товарный знак.

Более того, разработав его, производители до подачи заявки на регистрацию товарного знака начинают его использовать, что не всегда оправдано. Если знак неудачный, он не будет выполнять своих функций, нацеленных на коммерческую выгоду его владельца. Кроме того, может выясниться, что он нарушает права законного обладателя такого же знака.

www.copyright.ru

Это интересно:

  • Водительские удостоверения иностранных граждан в рф Водительское удостоверение иностранного гражданина в России: действие, использование, обмен Главный документ любого водителя — это права. В России водительское удостоверение (ВУ) — это документ установленного образца в виде […]
  • Журнал пособия Как узнать, что документ ушел на оплату? (о статусах в "Журнале пособий" в Электронном кабинете Страхователя) С 1 июля текущего года выплату пособий по обязательному социальному страхованию осуществляет Фонд социального страхования: […]
  • Как зарегистрировать заявление в прокуратуру Как зарегистрировать заявление в прокуратуру ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 декабря 2007 г. N 212 О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О […]
  • Назначение максимального наказания Назначение максимального наказания Назначение наказания Общие начала назначение наказания - это требования, правила, которыми руководствуется суд, назначая наказание. Согласно ст. 60 УК, они заключаются в том, что: 1) справедливое […]
  • Нерезидент россии продажа квартиры налоги Налоги при продаже квартиры: сколько заплатят нерезиденты и хозяева съемного жилья. В вопросе налогообложения при продаже недвижимости существует правило, хорошо известное сегодня не только профессионалам, но и вообще всем […]
  • Назарова и а юрист Решения и заключения ККС Заключения по вопросам рекомендации на вакантные должности ЗАКЛЮЧЕНИЕ г. Санкт-Петербург 25 октября 2013 года Квалификационная коллегия судей города Санкт-Петербурга в составе: Председательствующего […]