Наследственное право. Шпаргалка (О. Л. Шумаева, 2009)

Пособие содержит информативные ответы на вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Наследственное право». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, – все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена. Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Оглавление

  • 1. Понятие, сущность и значение наследственного права
  • 2. Принципы наследственного права
  • 3. Институты наследственного права
  • 4. Источники наследственного права
  • 5. Зарождение наследственного права. Институт наследования в римском праве
  • 6. Становление и развитие наследственного права в России
  • 7. Понятие и содержание наследственных правоотношений
  • 8. Субъекты и объекты наследственных правоотношений
  • 9. Понятие и основания наследования
  • 10. Общие положения, время и место открытия наследства
  • 11. Общие положения наследования по завещанию
  • 12. Принципы наследования по завещанию
  • 13. Наследственная доля в завещанном имуществе
  • 14. Форма и порядок совершения завещания

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственное право. Шпаргалка (О. Л. Шумаева, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

9. Понятие и основания наследования

Наследование – переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

1) права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

2) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Значение наследования: выражая свою последнюю волю, человек вправе все нажитое им при жизни имущество, его права и обязанности передать родственникам и близким людям, а в случае, если он эту волю не выразил, имущество переходит им по закону.

Во всех случаях наследование возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов – конкретно определенных обстоятельств, необходимых для возникновения правоотношений.

Выделяют 2 основания наследования:

Для наследования по закону необходимо два юридических факта:

1) лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;

2) должно пройти открытие наследства.

Нормы о наследовании по закону применяются, когда имеют место одно или несколько из указанных условий:

1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);

2) завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 1131 ГК РФ);

3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще (ст. 1157 ГК РФ) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158 ГК РФ), не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники;

4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ);

5) имущество признано выморочным.

При наследовании по завещанию наследодатель сам определяет лиц, призываемых к наследству.

Наследование по завещанию – это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Завещание как один из главных факторов порядка наследования наряду с другими обстоятельствами, такими как открытие наследства, наличие наследства, является основанием наследования. При отсутствии завещания выступает другой фактор – наследование по закону – как порядок посмертного правопреемства.

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственное право. Шпаргалка (О. Л. Шумаева, 2009) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

kartaslov.ru

Основания принятия наследства

Краткое содержание

Принятие наследства по закону

Наследством, как следует из положения ст. 1112 ГК РФ, является все без исключения имущество лица, которое передается другим лицам. Наследник, в случае принятия преемства, становится абсолютным хозяином всей собственности или ее части.

В наследственную массу входит вся движимая и недвижимая собственность, автомобиль, акции, паи, вклады, счета, вещи, антиквариат, ювелирные изделия и иные предметы роскоши, интеллектуальная собственность и т.д. То есть все, что было при жизни наследодателя на день смерти. Сюда входят даже долговые обязательства умершего.

Вступление в наследство — это личное право человека, он не может его продать или обменять. В случае нежелания становится хозяином перешедшего достояния, наследник имеет право отказаться просто или в чью-то пользу (из круга преемников).

Переход собственности может быть основан на законе или завещании. Законный способ самый распространенный, его реализация происходит если

  • лицо не оставило завещания, либо было признано недействительным;
  • в завещательной бумаге указана только часть имущества;
  • если гражданин, указанный в завещании отказался от предназначенного для него.

Наследники каждой очередности, в случае наступления их очередности, должны разделить всю наследственную массу поровну между собой.

Первая очередь – это дети, супруг, родители, внуки (по праву представления). Дети родные, усыновленные, рожденные и не рожденные в браке, но если отцовство было установлено. Супруг должен был находиться в зарегистрированном браке на день смерти наследодателя.

Если члены первоочередной группы наследников отсутствуют или они были лишены наследства, признаны недостойными наследниками, отстранены или просто отказались от наследия, то тогда имущество переходит к разделу между родными следующей очередности.

Вторая группа это:

  • сестры и братья умершего полнородные и не полнородные, то есть хотя бы один из родителей должен быть общий.
  • бабушки, дедушки.
  • Племянники и племянницы (по праву представления).

Третья очередь:

  • Дяди и тети наследодателя.
  • Двоюродные братья и сестры (по праву представления).

Если все вышеуказанные группы родни по любым основаниям не вступают в наследование, то принимают по закону остальные категории родственников.

  • четвертая очередь — прабабушки, прадедушки.
  • пятая — двоюродные бабушки, дедушки, внучки и внуки.
  • шестая группа — двоюродные тети, дяди, племянники, племянницы, правнучки, правнуки.
  • седьмая очередность — мачеха, отчим, пасынки и падчерицы.
  • восьмая группа- это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В случае проживания с умершим не менее года (до дня его смерти).

Гражданское право содержит понятие наследственная трансмиссия. Она, как вариант принятия наследования, актуальна тогда, когда наследник не успел принять наследство, которое уже было открыто до его смерти. Круг претендентов на причитающуюся долю не принятого достояния равен кругу очередей.

Так же имеется понятие наследование по праву представления. Суть процедуры заключается в том, что наследство лица, умершего вместе с наследодателем или до начала открытия наследства, переходит к нисходящему родственнику.

Таких родственников 3 категории:

  1. внуки наследодателя и потомки.
  2. племянники и племянницы наследодателя.
  3. двоюродные братья и сестры.

Для того, чтобы унаследовать состояние, нужно принять наследство, в течение 6 месяцев с его открытия.

  • Фактический способ правопреемства характеризуется владением и распоряжением собственностью, защитой от посягательств третьих лиц. Больше подходит близким родственникам, которые жили вместе с наследодателем. Права наследника при таком обладании имуществом не теряются, если гражданин пропустил общий срок для вступления в правопреемство.
  • Формальный метод заключается в визите к нотариусу, подаче заявления о принятии наследства, а затем, заявления о выдаче свидетельства о наследстве. Завершается вся процедура получением свидетельства о праве на наследство. Это происходит по истечении полугода со дня открытия наследства. Нотариус укажет, в какой срок нужно явиться, чтобы получить желаемый документ.

С полученным свидетельством о праве на наследство, необходимо обратиться в Росреестр, если нужно оформить недвижимость, доставшуюся в качестве наследственного имущества.

Принятие наследства по завещанию

Если закон сам очерчивает круг родственников которым достанется имущество умершего и даже определяет равность долей, то гражданин, по своему личному желанию, может изменить указанный порядок и самостоятельно решить кому и что достанется.

Завещание — это распорядительный документ, по факту, односторонняя сделка, в отношении собственности лица на случай смерти. Гражданин имеет право оставить все свое имущество любому лицу, независимо от родственных уз.

Не будет действительной воля лица о лишении прав наследования следующих лиц:

  • детей, не достигших 18 лет, или достигших но не трудоспособных;
  • не трудоспособных родителей и супруга.

Обязательных наследников, невозможно обделить имуществом. Ни по завещательному, ни по законному основанию принятия наследства. В любом случае, они получат половину того, что им причиталось бы в законном порядке. У завещателя есть право отменять, изменять, составлять новый документ, так как он вступает в силу только после смерти наследодателя.

Завещание относится к сделкам, которые необходимо совершать самостоятельно, без представителей. Распоряжаться личным имуществом может только дееспособный гражданин. Совместно такой документ не составляется даже супругами, у которых есть общая собственность.

Удобство документа в том, что посредством раннее выраженного желания, предотвращаются споры между претендентами на имущество. Распорядитель имеет право не мотивировать свое решение.

Завещатель, может выражать волю не только в отношении всего имеющегося состояния, но и сделать оговорку на то, что он приобретет в будущем. Можно составить одно завещание, или несколько. Допустим на квартиру одно, на машину другое. А если одно и тоже имущество фигурирует в нескольких завещаниях, то действительным из них является то, которое составлено последним.

На тот случай, если лицо, назначенное в документе, умрет или по иным причинам не сможет вступить в наследство, можно назначить поднаследника. Кроме того, завещание должно быть письменным, подписанным собственноручно. Данный акт можно отменить в любой момент.

Принятие наследства одновременно по закону и по завещанию

П. 2 ст. 1152 ГК РФ регламентирует принятие части имущества, как принятие всего, что являлось собственностью наследодателя. Более того, помимо имеющегося наследственного имущества, будет считаться принятым и то, которое обнаружится уже после вступления в права наследования.

Допустим у умершего есть дочь и сын, а имущество состоит из дома и квартиры. Дом отписал сыну, а дочь не указал в распорядительном документе. После его смерти сын принимает дом на основании завещания. За ним, остается право приобрести еще и половину квартиры (так как вторая часть должна по закону отойти его сестре), он может отказаться от приобретения по закону или принять. Во втором случае, он получит недвижимость по всем основаниям.

Выбор одного вида преемства не служит отказом от наследства по иным положениям. Данное правило имеет место при фактическом принятии собственности. Нотариус, должен разъяснить, что в заявлении о принятии наследства необходимо указать, что принимается имущество по всем основаниям, если это не противоречит воле заявителя.

Когда на каждый объект распоряжения есть отдельное завещание, то наследник может указать, что приобретает наследство по каждому из них. Принять наследие под условием нельзя. В течение 6 месяцев, преемник имеет право отказаться от полученного или изменить основание приобретения без указания причин и мотивов.

Принятие доли наследства

Принятие доли наследства осуществляется в общем порядке. Одним из 2 способов: формальным или фактическим. Так, в случае смерти одного из супругов и наличия совместно нажитого имущества, разделу подлежит только половина из общего имущества.

Закон гласит, что между наследниками одной очереди вся наследственная масса делится в равных долях. Но не стоит забывать и об обязательной доле в наследстве. Для оформления наследственной массы, нужно будет оплатить государственную пошлину за совершение нотариальных действий. Размер сбора зависит:

  • от рыночной стоимости имущества;
  • от степени родства с наследодателем.

По общему правилу, размер пошлины составляет 0,6 % от стоимости наследства, не более 1 000 000 рублей. Для близких родственников, дети, супруги, родители, братья, сестры- 0,3% стоимости, но не более 100 000рублей.

nasledstvoved.ru

Лекция 4. Наследственное право РФ

1. Общие положения о наследовании

2. Наследование по завещанию

3. Наследование по закону

1. Наследование — это переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам.

Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Если наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.

Наследование по закону имеет место в случае, если наследодатель не оставил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); наследодатель завещал только часть наследства или же само завещание в определенной части признано недействительным (тогда неохваченная завещанием часть наследства переходит в порядке наследования по закону); наследник по завещанию умер ранее завещателя либо ликвидирован как юридическое лицо; наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Наследство — принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В законе подчеркивается, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. К личным неимущественным правам относятся, в частности, право авторства, признаваемое за всеми создателями результатов творчества (произведений науки, литературы, искусства, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и т. д.).

В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях.

В то же время по наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства. Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, составляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответственность по долгам наследодателя.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Закон связывает открытие наследства со смертью гражданина либо с объявлением его в судебном порядке умершим.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник. Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. В качестве наследодателя может выступать только гражданин (физическое лицо). Частично дееспособные и ограниченно дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону, в силу того, что они не обладают завещательной дееспособностью.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут выступать все участники гражданского оборота: физические и юридические лица, РФ в целом, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования.

2. Завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Закон предусматривает, что каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть любому лицу или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям и может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве).

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными законом.

Не могут завещать свое имущество как лица, полностью лишенные дееспособности (от их имени сделки совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки лишь с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Это относится не только к несовершеннолетним, но и к гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

Все споры относительно действительности завещания в целом или его части рассматриваются в судебном порядке.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, исключение составляет лишь завещание в чрезвычайных обстоятельствах, допускающие составление завещания в простой письменной форме. В завещании должно быть указано время и место его составления.

В законодательстве о наследовании также закреплена возможность совершения так называемого закрытого завещания, с содержанием которого завещатель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц.

К нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лицам. Сюда относятся: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Исполнение завещания может быть поручено определяемому в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Закон возлагает на исполнителя завещания определенные обязанности, в том числе он должен: 1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам; 4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Согласно нормам российского наследственного права, если наследодатель распорядился всем имуществом, для предметов обычной домашней обстановки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. К данной категории сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и пр. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Согласно закону, право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеют наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем до его смерти и пользовавшиеся данными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

3. Наследование по закону предполагает переход имущества, принадлежащего умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает в тех случаях, если: а) наследодатель не оставил завещания; б) оставил завещание лишь на часть имущества; в) оставленное умершим завещание полностью или частично признано недействительным; г) есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен в российском законодательстве с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Гражданским кодексом РФ установлена следующая очередность призвания наследников к наследованию:

· наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В эту же очередь входят усыновители и усыновленные, поскольку их права приравнены к кровным родственникам. Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если его брак с наследодателем не был расторгнут либо признан недействительным. В первую очередь призываются также внуки наследодателя и их потомки, но только по праву представления, т. е. взамен умершего сына (дочери) наследодателя. Внуки и потомки наследодателя призываются к наследованию в двух случаях: если их родители умерли до открытия наследства или они умерли одновременно с наследодателем;

· наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;

· Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей;

· в качестве наследников четвертой очереди — выступают родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

· в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

· в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

· Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, наследуют имущество наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю наследников по закону. Таких лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве — обязательной долей.

Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Использовать это право суд может лишь в следующих случаях: 1) если речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира, иное жилое помещение) или использования в качестве основного источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская); 2) если наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя; 3) если обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался. Само решение об отказе в присуждении обязательной доли или только о снижении ее размера принимается судом в зависимости от имущественного положения обязательного наследника.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение «наследования».

2. Выделите признаки наследования.

3. Дайте определение «наследства».

4. Какие виды наследования предусмотрены ГК РФ?

5. Дайте определение «наследства».

6. Что считается временем и местом открытия наследства?

7. Кто является субъектами наследственного правопреемства?

8. Дайте определение «завещания».

9. В каких случаях наступает наследование по завещанию?

10. Что означает «закрытое завещание»?

11. В каких случаях наступает наследование по закону?

12. Какая очередность призвания наследников к наследованию установлена ГК РФ?

lawbook.online

Основания наследования

Основания наследования в правовой литературе рассматриваются как варианты, способы регламентации отношений, связанных с наследственным правопреемством. В основе их различия лежит волеизъявление умершего, направленное на определение посмертной судьбы его имущества. Если такое волеизъявление было сделано, правопреемство регулируется способом, который именуется наследованием по завещанию. В случаях его отсутствия правопреемство регулируется другим способом, который именуется наследованием по закону [1] .

Итак, современное российское наследственное право предусматривает два основания наследования, закрепляемые ст. 1111 ГК РФ: наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по этим двум основаниям традиционно для отечественного наследственного законодательства: наследование по закону и завещанию предусматривалось ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 527 ГК РСФСР 1964 г.

Однако в настоящее время принципиально изменилось соотношение этих оснований. Не случайно наследование по завещанию теперь стоит на первом месте в ГК РФ, институт наследования по завещанию урегулирован в гораздо большем количестве статей, чем наследование по закону, ибо законодатель придал ведущее значение при наследственном преемстве завещанию. Именно принцип свободы завещания, в котором наследодатель может наиболее полно отразить свою волю, положен в основу правового регулирования наследования по завещанию (ст. 1119 ГК РФ).

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, тем самым наследованию по закону придается значение своеобразного «резерва» [2] . В основу его положен принцип очередности (ст. 1141 ГК РФ). Законодатель исходит в этом случае из необходимости передать наследственное имущество лицам, наиболее близко стоящим к умершему.

Наследование по закону имеет второстепенный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще.

Наследование по закону имеет место, если:

1) отсутствует завещание (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

2) в завещании определена судьба только части наследства, или завещание в определенной части признано недействительным. В этом случае имущество, в отношении которого завещательные распоряжения не сделаны (или часть наследства, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным), наследуется по закону;

3) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвидирован;

4) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Таким образом, нормы наследственного права ориентированы на наиболее полный учет воли наследодателя, на стимулирование граждан еще при жизни распорядиться своим имуществом в соответствии со своими интересами и волей.

Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону закономерен в государствах, ориентированных на укрепление института частной собственности. Наследование по завещанию предпочтительнее и с социальной точки зрения, поскольку только наследодатель при составлении завещательных распоряжений может правильно выразить свою волю как собственник имущества, а также учесть действительно складывающиеся в семье отношения. Законодатель же, предусматривая правила о наследовании по закону, может сформулировать только общую ситуацию, попробовав смоделировать типовую ситуацию наследования.

Говоря о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону следует подчеркнуть, что этот приоритет ни в коей мере не затрагивает юридическое равенство двух оснований наследования. Независимо от того, по закону или по завещанию открылось наследство, наследники и иные участники отношений, регулируемых наследственным правом, имеют равные права в отношении наследуемого имущества; субъекты наследственных правоотношений имеют равный статус независимо от основания наследования, нотариусы и иные правоприменители обязаны в равной мере обеспечивать и защищать права как наследников по завещанию, так и наследников по закону.

Именно из этой позиции исходит Конституционный Суд РФ при рассмотрении конкретного дела, изучив правовое регулирование двух оснований наследования во взаимосвязи с нормами конституционного, гражданского, налогового права и сделав вывод о равенстве прав наследников по закону и завещанию.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В Определении Конституционного Суда от 30 сентября 2004 г. № 316 «По жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на нарушение их конституционных прав теми же положениями Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», а также положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано следующее: согласно ст. 1111 ГК РФ, определяющей основания наследования, наследование осуществляется по завещанию и по закону; наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1152 ГК РФ при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» налог с переходящего в порядке наследования имущества для физических лиц, получающих наследство по закону и относимых к категории «другие наследники», исчисляется по максимальной ставке, в то время как для наследников первой и второй очередей ставки налога предусмотрены в значительно меньших размерах [3] . Как следует из представленных материалов, в связи с тем, что граждане Е. М. Балакир, Д. В. Наумов и Ю. В. Соболева, будучи наследниками первой очереди по закону, приняли наследство по завещанию, налоговая инспекция по Юго-Западному административному округу г. Москвы применила к наследуемому ими имуществу налоговые ставки, предусмотренные для категории «другие наследники» п.1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения». Налоговые ставки, утвержденные для категории «наследники первой очереди», не рассматривались, поскольку сотрудники налоговой инспекции полагали, что очередность наследников установлена только для случаев наследования по закону. Черемушкинский районный суд г. Москвы решением от 3 февраля 2004 г. отказал Д. В. Наумову и Ю. В. Соболевой в удовлетворении иска о признании не подлежащим исполнению налогового уведомления на уплату налога, рассчитанного по налоговым ставкам для категории «другие наследники». Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда определением от 16 марта 2004 г. оставила это решение без изменения, указав, что истцы приняли наследство именно по завещанию, хотя, будучи наследниками первой очереди, имели право принять наследство по закону. Гагаринский районный суд г. Москвы решением от 26 сентября 2003 г., оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2003 г., отказал гражданке Е. М. Балакир в удовлетворении аналогичных требований, отметив, что Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» не предусматривает дифференциацию налоговых ставок в зависимости от степени родства при наследовании по завещанию.

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданка Е. М. Балакир утверждает, что положения п. 1 ст. 3 Закона «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», в частности, примененный в ее деле абз. 4 подп. «в», с учетом смысла, придаваемого ему правоприменительной практикой, ставит в неравное положение наследников по закону и наследников по завещанию, имеющих одну и ту же степень родства, чем нарушает конституционные принципы равенства всех перед законом и равного налогового бремени. Граждане Д. В. Наумов и Ю. В. Соболева также просят признать не соответствующими преамбуле и ст. 1 (ч. 1), 6 (ч. 2), 15 (ч. 1), 19, 34 (ч. 1), 35 и 57 Конституции РФ положения п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» в их взаимосвязи со ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — с учетом смысла, придаваемого им правоприменительной практикой. По смыслу ст. 57 Конституции РФ в системной связи с ее статьями 1 (ч. 1), 15 (ч. 2 и 3) и 19 (ч. 1 и 2) в Российской Федерации как правовом государстве законы о налогах должны содержать четкие и понятные нормы. Именно поэтому НК РФ предписывает, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3).

Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение. Расплывчатость налоговой нормы может привести к не согласующемуся с конституционным принципом правового государства произвольному и дискриминационному ее применению государственными органами и должностными лицами в их отношениях с налогоплательщиками и тем самым — к нарушению конституционного принципа юридического равенства и вытекающего из него требования равенства налогообложения, закрепленного п. 1 ст. 3 НК РФ (постановления КС РФ от 8 октября 1997 г. по делу о проверке конституционности закона Санкт-Петербурга «О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году», от 11 ноября 1997 г. по делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации», от 28 марта 2000 г. по делу о проверке конституционности подл, «к» п. 1 ст. 5 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость»).

Законом «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» ставки налога дифференцированы в зависимости от стоимости наследственного имущества и очередности призвания наследников к наследованию (п. 1 ст. 3). Данным Законом не установлены ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования по завещанию. Согласно ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из ст. 35 (ч. 2) Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что, согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной им в Постановлении от 16 января 1996 г. по делу о проверке конституционности частей первой и второй ст. 560 ГК РСФСР, является основой конституционной свободы наследования. Конституционному пониманию существа и содержания права наследования, правомочий и способов его осуществления соответствует такое законодательное установление оснований наследования, при котором приоритет отдается воле наследодателя, выраженной в завещании, а наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). В свою очередь, наследнику, призванному к наследованию одновременно по нескольким основаниям, предоставляется возможность принять наследство, осуществив выбор основания наследования (п. 2 ст. 1152). Указанные правила вытекают из закрепленных ГК РФ основных начал гражданского законодательства, предусматривающих, что граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1), участвуют в гражданских отношениях на основе автономии воли и имущественной самостоятельности (ст. 2), по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (ст. 9). При этом самой природой прав, возникающих из гражданских правоотношений, обусловливается диспозитивное начало гражданско-правового регулирования, нашедшее свое выражение как в приведенных положениях ГК РФ, так и в тех, конституционность которых оспаривается заявителями.

Гражданский кодекс РФ предусматривает очередность призвания к наследованию только для случаев наследования по закону (ст. 1141). При этом законодатель определяет очередность наследования в зависимости от степени родства: если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142—1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (ст. 1145). Такой подход, по мнению Конституционного Суда РФ, выраженному в Определении от 2 ноября 2000 г. № 228-0 по жалобе гражданки Л. В. Горшковой на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532 ГК РСФСР, отвечает принципу защиты интересов близких родственников умершего. Завещатель же вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными лицами, что соответствует принципу свободы завещания (Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. № 262-0 по жалобе гражданина P. X. Шакирова на нарушение его конституционных прав ст. 534 ГК РСФСР).

Между тем вопреки указанным принципам налоговые органы исчисляют налог с имущества, переходящего в порядке наследования, по максимальным ставкам — предусмотренным законом для «других лиц» — в отношении близких родственников наследодателя, если они являются наследниками по завещанию, тем самым произвольно применяя к налоговым правоотношениям нормы гражданского законодательства, устанавливающие основания наследования.

Такая правоприменительная практика, по существу, полностью отрицает принцип защиты интересов близких родственников, допуская взимание налога с имущества, переходящего в порядке наследования к близким родственникам, по разным ставкам — в зависимости от гражданско-правового основания наследования ими имущества. Согласно же правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. по делу о проверке конституционности положений абз. второго п. 2 ст. 18 и ст. 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», принцип равного налогового бремени, выводимый из положений ст. 8 (ч. 2), 19 и 57 Конституции РФ, в сфере налоговых отношений означает, что не допускается установление дополнительных, а также повышенных по ставкам налогов в зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных носящих дискриминационный характер оснований. Наследование по завещанию не может являться правовым основанием для ущемления прав и законных интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к наследникам по закону тех очередей, которые упомянуты в Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения».

Следовательно, реализация предусмотренной п. 1 ст. 3 Закона «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» обязанности близких родственников наследодателя по уплате налога с имущества, переходящего им в порядке наследования, не может ставиться в зависимость от предусмотренного ГК РФ правового основания наследования имущества. Иное приводило бы к ущемлению в налоговых правоотношениях прав и законных интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к наследникам по закону первой и второй очередей, и тем самым — к нарушению не только конституционной свободы наследования, но и принципа равенства всех перед законом (ст. 19, ч. 1 Конституции РФ) и вытекающего из него правила равного и справедливого налогообложения. Исходя из изложенного, Конституционный Суд РФ определил, что положения, содержащиеся в п. 1 ст. 3 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», во взаимосвязи с положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным Судом РФ на основе правовых позиций, изложенных им в ранее принятых и сохраняющих свою силу решениях, — не могут служить основанием для применения ставок налогов, установленных для «других наследников», при исчислении ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования, к гражданам, являющимся близкими родственниками, входящим в круг наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», и принявшим наследство по завещанию.

Данная позиция Конституционного Суда РФ представляется обоснованной и может быть рекомендована при применении норм о наследовании по закону и по завещанию.

Для выбора основания, по которому будет производиться наследование, необходимо проанализировать имеющийся в каждом конкретном случае юридический состав, т.е. совокупность юридических фактов, которые повлекут возникновение правоотношения по наследованию по закону или правоотношения по наследованию по завещанию.

Так, наследование по закону открывается, если лицо, призываемое к наследованию, входит в круг наследников по закону и завещание отсутствует.

Наследование по завещанию открывается, если имеется надлежащим образом оформленное завещание.

Гражданский кодекс РФ не запрещает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Так, если имеется завещание только в отношении конкретно поименованной части наследственного имущества, иное имущество, не указанное в завещании, будет наследоваться по закону. При этом лица, наследовавшие имущество наследодателя по завещанию, могут одновременно наследовать и по закону то имущество, которое не было включено наследодателем в завещание, при условии, что данным Кодексом они отнесены к числу наследников по закону.

В литературе в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества [4] . Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Кроме как наследования по закону и наследования по завещанию, установленных ст. 1111 ГК РФ, иных оснований наследования быть не может.

Тем не менее, особенности редакционного изложения некоторых статей ГК РФ вызвали спор теоретиков относительно возможности существования иных, помимо закрепленных в ст. 1111, оснований наследования. Камнем преткновения стали п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 и п. 3 ст. 1156 ГК РФ.

Пункт 2 ст. 1152 устанавливает: «При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям». Из данной формулировки можно усмотреть, что оснований наследования не два, а больше. В качестве самостоятельного основания законодатель рассматривает наследование в порядке наследственной трансмиссии, и перечень оснований не является закрытым. Отсюда делается вывод, что, если перечень оснований наследования в ст. 1152 ГК РФ не закрыт, то наследник может сам выбрать ту статью раздела «Наследственное право» Кодекса, на основании которой он примет наследство.

Исследователи приводят следующие примеры, к которым ведет на практике подобный вывод.

Прежде всего, это попытки принять наследство на основании ст. 1149 ГК РФ (т.е. в виде обязательной доли) и при этом отказаться от наследования по закону (например, на основании ст. 1143 ГК РФ). Такой выбор может быть выгоден наследнику, например, если он хочет получить обязательную долю из завещанной части имущества.

Второй пример, когда нетрудоспособный наследник, имеющий право на обязательную долю, отказывается от наследования по закону в пользу другого наследника. Позже в составе наследства обнаруживается «старый» вклад в Сбербанке, право на получение которого не имеет наследник, получивший наследство, но имел бы наследник, отказавшийся от наследства. Право же на получение таких вкладов принадлежит только определенным группам граждан (см. постановление Правительства РФ от 3 апреля 2006 г. № 192 «О выплате в 2006 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации»). В такой ситуации отказавшийся наследник представляет нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство в виде обязательной доли и соглашение между наследниками о разделе наследства, по которому ранее отказавшийся наследник получает право на вклад. При этом наследник исходит из того, что обязательная доля наследуется по самостоятельному основанию, а отказался он от наследования по другому основанию — по закону [5] .

Корнем проблемы представляется непонимание сущности понятия «основание наследования», а это ведет к тому, что основания наследования приравниваются к основаниям возникновения правоотношения (ст. 8 ГК РФ): основанием возникновения правоотношения являются юридические факты, из которых возникает правоотношение; наследственное правоотношение также возникает из юридических фактов, но считать таковыми наследование по завещанию или по закону нельзя.

Суть понятия «основание наследования», как мы уже отмечали, сводится к особому порядку призвания к наследованию, к способам регламентации отношений, связанных с наследственным правопреемством. И таких способов два: наследование по завещанию и наследование по закону. Остальные же нормы ГК РФ применяются исключительно в рамках этих двух способов, в «границах» наследования по завещанию или по закону.

Еще классики российского наследственного права отмечали: говоря о наследовании по закону и по завещанию, следует всегда помнить, что это деление имеет значение только в плоскости призвания данного лица в качестве наследника [6] . Подчеркивалось также разграничение наследования по завещанию и по закону в качестве двух самостоятельных порядков перехода прав: «Если кто-то выразит свою волю относительно перехода к другим лицам, после его смерти, принадлежащих ему прав и обязанностей по имуществу и обязательствам, . а те, в чью пользу он сделал распоряжение, изъявят готовность исполнить его волю, то такой переход прав и обязанностей после смерти юридически ничем не будет разниться от перехода прав и обязанностей при жизни передающего. Переход имущества и обязательств от одного лица к другому, по случаю прекращения существования, только тогда представляет характеристические особенности, когда совершается помимо воли лица, переставшего существовать, в силу закона, т.е. согласно с установленным законом порядком и условиями» [7] .

Что касается наследования в порядке наследственной трансмиссии как специального основания наследования [8] , то весомых доводов в поддержку этой точки зрения не приводится. Попытки обосновать ее тем, что для наследования в порядке трансмиссии (равно как и для наследования по праву представления) законом предусматриваются специальные условия, не оговоренные применительно к наследованию по закону или завещанию (для наследования в порядке трансмиссии, в частности, необходимо наступление особого условия — смерти трансмиттента до принятия им наследства), несостоятельны. Ведь тогда специальными основаниями наследования следует признать и наследование всеми очередями наследников, кроме первой: вторая и последующие призываются при особом условии — отсутствии принявших наследство наследников предыдущих очередей. Совершенно справедливо мнение, что во всех указанных случаях речь идет об одном основании — наследовании по закону, основании, которому можно противопоставить только наследование по завещанию [9] .

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются наследование по закону и наследование по завещанию. Эта норма включена в гл. 61 ГК РФ — «Общие положения о наследовании» — и формулирует принцип, исходя из которого должны толковаться иные нормы ГК РФ о наследовании.

Именно с этих позиций необходимо подходить к пониманию содержания ранее приведенного п. 2 ст. 1152 ГК РФ.

Наследование в порядке трансмиссии не может считаться отдельным основанием наследования. Верно подчеркивается, что наследование в порядке трансмиссии и наследование в результате открытия наследства — не есть альтернатива между двумя основаниями наследования. Речь идет о двух наследствах, поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника (п. 1ст. 1156 ГК РФ).

Исследователи справедливо отмечают, что закрытый характер перечня, содержащегося в п. 1 ст. 1111, в первую очередь означает, что закон исключает наследование по договору [10] .

Наследственное право России такого основания, как наследование по договору, не предусматривает. Именно поэтому, в частности, супруги не могут оговаривать в брачном договоре условия, которые могли бы затрагивать наследование. В соответствии с СК РФ брачным договором определяются имущественные права и обязанности супругов в браке «. и (или) в случае его расторжения» (ст. 40). Это исключает возможность включения в брачный договор условий, рассчитанных на другие ситуации и, в частности, на случай прекращения брака в случае смерти одного из супругов [11] .

При наследовании по завещанию завещание должно соответствовать закону по форме и содержанию, т.е. должно быть составлено и удостоверено в соответствии с правилами ГК РФ. Невозможно «наследование по обещанию», т.е. в соответствии с обещаниями наследодателя, сделанными на случай смерти, которым не придана форма завещания.

  • [1] Подробнее см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005.
  • [2]Соменков С. А. Указ. соч.
  • [3] Указанный Закон в настоящее время не действует, вопросы налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, регулируются НК РФ. — Примеч. авт.
  • [4]Иоффе И. С. Лекции по гражданскому праву. Л.: ЛГУ, 1965. С. 291.
  • [5]Рассказова Н. Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10.
  • [6]Серебровский В. И. Указ. соч. С. 50.
  • [7]Кавелин К. Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам (в применении к русскому законодательству: Опыт систематического обозрения) / В кн.: Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. С. 618.
  • [8]Хаскельберг Б. Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // Цивилистические записки. М., 2004. Вып. 3. С. 246.
  • [9]Рассказова Н. Ю. Указ. соч.
  • [10] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005.
  • [11]Максимович Л. Брачный контракт. М., 1997. С. 40.

studme.org

Это интересно:

  • Налог на прибыль организации нк рф ставки Ст. 284 НК РФ (2017): вопросы и ответы Отправить на почту Ст. 284 НК РФ: официальный текст Ст. 284 НК РФ: вопросы и ответы Ст. 284 НК РФ определяет ставки налога на прибыль. В статье мы ответим на основные вопросы по «прибыльным» […]
  • Алтайский край льготы матерям одиночкам Льготы для матерей-одиночек Согласно Семейному Кодексу РФ, одинокой матерью считается женщина, которая родила ребенка, будучи не замужем, либо спустя 10 месяцев после развода. Таким образом, женщина, родившая ребенка в законном […]
  • Займы по материнскому капиталу тюмень Займы с использованием материнского капитала Займы с использованием средств материнского (семейного) капитала на строительство дома или на приобретение недвижимости являются реальной альтернативой ипотеке, и выдаются для покупки всех […]
  • Оформите кредитный договора Русфинанс Банк Условия для заемщиков в предоставлении кредита на автомобиль Кредит предоставляется на приобретение: легкового автомобиля отечественных и зарубежных производителей коммерческого транспорта с разрешенной […]
  • Возврат подоходного налога с лечения зубов Социальный налоговый вычет на лечение зубов Лечение зубов как правило, становится довольно затратной процедурой. Компенсировать часть расходов можно с помощью налогового вычета на лечение зубов. Как это сделать? Мы расскажем вам об […]
  • Судебная практика по наследству по закону Обзор судебной практики по делам о наследовании Наследство является предметом возникновения частых споров и судебных разбирательств, несмотря на то, что наследственные вопросы давно полностью отрегулированы действующим […]